Как продать незарегистрированный товарный знак
Перейти к содержимому

Как продать незарегистрированный товарный знак

  • автор:

Как осуществляется продажа товарного знака

Товарный знак является нематериальным активом. Хотя это и не физический объект, из него можно извлекать прибыль. Знак можно покупать и продавать. Рассмотрим особенности реализации актива в этой статье.

Вопрос: Как отражаются в учете организации-правообладателя операции, связанные с продажей исключительного права на зарегистрированный товарный знак?
Договорная стоимость отчуждаемого права составляет 852 000 руб., в том числе НДС 142 000 руб. По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость товарного знака, учитываемого в составе нематериальных активов (НМА), составляет 600 000 руб. Сумма начисленной на момент отчуждения НМА амортизации (включая месяц отчуждения) — 360 000 руб. Оплата от приобретателя права поступает после регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак. В соответствии с условиями договора расходы, связанные с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на товарный знак, несет правообладатель.
Для целей налогообложения прибыли организация применяет метод начисления.
Посмотреть ответ

Порядок продажи

Товарный знак является интеллектуальной собственностью. Для реализации таких объектов нужно оформлять лицензионный договор или соглашение об уступке. Рассмотрим особенности этих документов:

  • Договор отчуждения является основанием для передачи полных прав на знак другому лицу.
  • Лицензионное соглашение дает право эксплуатировать товарный знак при выполнении заданных условий в течение определенного срока.

Вопрос: Наша организация в рамках одного договора продает:
— товарные знаки (учтены в качестве нематериальных активов, на каждый есть свидетельство);
— доменное имя;
— самостоятельно разработанное программное обеспечение.
Начислили на все суммы НДС, но покупатель против этого. Он считает, что такие продажи НДС не облагаются. Кто прав?
Посмотреть ответ

И то, и другое соглашение нужно зарегистрировать в ФИПС (Роспатент). Если документ не зарегистрирован, он не будет считаться действительным. Реализация актива выполняется в три этапа:

  1. Оформление договора.
  2. Подача документов в ФИПС.
  3. Получение зарегистрированного соглашения об отчуждении в Роспатенте.

Соглашение об отчуждении заключается на основании статей 1232 и 1488 ГК РФ.

Вопрос: Российская организация заключила лицензионный договор с иностранной организацией — поставщиком (резидентом Швеции), на основании которого российская организация обязуется выплачивать вознаграждение за реализацию товара под товарным знаком поставщика. Является ли организация налоговым агентом по НДС и налогу на прибыль? Учитывается ли в расходах по налогу на прибыль выплачиваемое правообладателю вознаграждение?
Посмотреть ответ

По какой стоимости продавать товарный знак

Как определить рыночную стоимость нематериального актива? Для этого приглашается независимый оценщик. При оценке он руководствуется этими критериями:

  • Конкурентоспособность знака.
  • Лояльность потребителей.
  • Стабильность на рынке.
  • Репутация компании, которой принадлежит товарный знак.
  • Возможность извлечь коммерческую выгоду.

Вопрос: Общество, приобретающее товары у официального дистрибьютора, разместило на своем магазине вывеску с изображением товарного знака (в магазине продается оригинальный товар, не являющийся контрафактным). Правомерно ли такое использование товарного знака производителя товара?
Посмотреть ответ

Представитель компании должен предоставить оценщику все необходимые документы и сведения:

  • Свидетельство на товарный знак.
  • Описание знака.
  • Сведения о расходах, которые были понесены при получении прав на актив.
  • Описание продукции или услуг, которые помечены знаком.
  • Информация о масштабах продаж за год.
  • Источники извлечения прибыли от использования актива.

После исполнения всей необходимой работы составляется отчет об оценке. Это документ, который имеет юридическую силу. То есть он может фигурировать в коммерческих сделках, в судебных заседаниях и при формировании бухгалтерских отчетов.

Необходимая документация

Договор об отчуждении – это не единственная бумага, которую нужно предоставить в рамках продажи товарного знака. Потребуются эти документы:

  • Заявка от собственника нематериального актива.
  • Соглашение об уступке товарного знака (три заверенных прошнурованных договора).
  • Квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.
  • Свидетельство на актив.

В Роспатент нужно предоставить также эти сведения:

  • Полное наименование сторон сделки.
  • Банковские реквизиты всех участников.
  • ФИО руководителей компаний с указанием их должностей.
  • Перечень продукции и услуг, на которые может распространяться товарный знак.
  • Свидетельство на актив или его регистрационный номер.

К СВЕДЕНИЮ! Регистрация соглашения об отчуждении длится на протяжении 2-2,5 месяцев. Процедуру можно ускорить. Для этого нужно обратиться в Роспатент.

Основные особенности продажи актива

Право на актив передается в момент госрегистрации соглашения. Если собственник знака не является резидентом страны, соглашение об уступке можно подать только посредством национального патентного поверенного. Передача прав на актив не может быть частичной. Если осуществляется неполная передача прав, оформляется лицензионный договор.

Базовые особенности оформления соглашения об уступке:

  • Составление в письменной форме.
  • В строке «Предмет соглашения» прописываются номера регистраций всех отчуждаемых активов.
  • Подавать в орган можно копии, однако они должны быть нотариально заверенными.
  • Передача актива не осуществляется, если это может повлечь за собой введение покупателей в заблуждение.

Пошлина за регистрацию соглашения составляет 13 500 рублей. Если в сделке участвует несколько знаков, за каждый из них прибавляется 1 500 рублей.

Рассмотрим остальные особенности продажи товарных знаков:

  • Сходные товарные знаки не могут принадлежать различным ЮЛ. То есть нужно продавать их или комплектом, или не продавать вовсе.
  • Что понимается под введением потребителя в заблуждение при реализации знака? К примеру, наименование фирмы совпадает с обозначениями на товарном знаке. В этом случае покупатель может спутать продукцию одного производителя с товаром от другого производителя.
  • В соглашении об отчуждении нужно указать стоимость сделки. Альтернативный вариант – заключение безвозмездного договора без указания стоимости. Однако второй вариант менее выигрышен, так как закон не предполагает заключения безвозмездных сделок между ЮЛ.
  • Срок действия лицензионного договора должен соответствовать сроку действия товарного знака. Если период действия знака продлевается, то и срок действия соглашения нужно продлить.
  • В лицензионном соглашении нужно указать размер лицензионных платежей, а также периодичность их выплат.
  • Регистрировать в ФИПС нужно не только договоры, но и любые изменения и дополнения к ним. Также нужно регистрировать и расторжение соглашения.

К СВЕДЕНИЮ! Неверно оформленные документы могут привести к признанию сделки ничтожной.

Налоговый учет и бухучет

Порядок учета при реализации товарного знака:

  1. Отражение в обеих формах учета дохода от реализации актива согласно пункту 7 ПБУ 9/99 «Доходы фирмы», установленных приказом Минфина №33н от 6 мая 1999 года. Также регулирующим документом является пункт 1 статьи 249 НК РФ.
  2. Отражение остаточной стоимости и трат, связанных с реализацией. Фиксация сведений регулируется пунктом 11 ПБУ 10/99 «Расходы фирмы», установленных приказом Минфина №33н от 6 мая 1999 года. Также фиксация сведений регулируется пунктом 1 статьей 268 НК РФ.
  3. Исчисление НДС со стоимости актива.

Рассмотрим корреспонденцию счетов, актуальную при продаже активов:

  • ДТ62 КТ91/1. Признание дохода от реализации активов.
  • ДТ05 КТ04. Списание амортизации.
  • ДТ91/2 КТ04. Списание остаточной стоимости.
  • ДТ91/2 КТ68/2. Исчисление НДС.
  • ДТ91/2 КТ76. Оплата госпошлины.

Если используется лицензионное соглашение, проводки в учете покупателя и продавца будут различными.

Учет у продавца

Для учета нужно открыть субсчет «Активы, переданные в использование» к счету 04 «Нематериальные активы». На стоимость активов начисляется амортизация на основании пункта 38 ПБУ 14/2007 «Учет НМА», установленных приказом Минфина №153н от 21 декабря 2007 года. Начисление также регулируется пунктом 1 статьи 265 НК РФ. С дохода от продажи исчисляется НДС на основании пункта 2 статьи 153 НК РФ. Необходимо признать доход от продажи на основании пункта 4 статьи 271 НК РФ. Проводки будут следующими:

  • ДТ51 КТ76. Получение аванса по лицензионному соглашению.
  • ДТ76 КТ68/2. Отчисление НДС с аванса.
  • ДТ76 КТ91/1. Признание части прибыли от реализации.
  • ДТ20, 25, 26, 44 КТ05. Начисление амортизации.
  • ДТ92/2 КТ68/2. Начисление НДС с ежемесячных платежей.
  • ДТ68/2 КТ76. Вычет НДС из аванса.

Проводки будут различаться в зависимости от типа лицензионных платежей: единовременные или регулярные.

Учет у покупателя

Товарный знак не переходит в собственность продавца, а значит, учитывается этот актив за балансом. Лицензионные платежи считаются расходами отчетного периоде на основании пункта 30 ПБУ 14/2007.

Проводки будут следующими:

  • ДТ20, 25-26, 44, 91 КТ76. Ежемесячные платежи за пользование активом по договору.
  • ДТ19 КТ76. НДС.
  • ДТ68 КТ19. Вычет НДС.
  • ДТ76 КТ51. Перечисление платежа за лицензию.

Если сделан единовременный платеж, последняя проводка использоваться не будет.

Как и зачем можно продать товарный знак?

Правообладатель может сам использовать свой товарный знак бизнесе, а может разрешить использовать это обозначение за деньги другим людям. Если правообладатель захочет, то может и вовсе передать это право другому. Тогда правообладателем станет новое лицо, а предыдущий правообладатель перестанет им быть. В статье мы расскажем, как и зачем можно продать товарный знак.

Почему продают товарные знаки

Причин, почему владелец товарного знака хочет его продать, может быть несколько.

  • владелец бренда хочет заработать на использовании знака другими лицами и принимает решение продавать франшизу;
  • направление бизнеса, для которого товарный знак регистрировался, перестало представлять интерес для его владельца;
  • правообладатель планирует развивать новый бренд, и не использует свое старое обозначение в бизнесе;
  • знак зарегистрирован на тот перечень товаров и услуг, который сильно шире чем тот, который у компании в итоге оказался;
  • бизнес закрылся.

Правообладатель может продать товарный знак другому лицу, и здесь есть два варианта. В первом случае компания может приобрести зарегистрированный товарный знак, чтобы самой не проходить процедуру регистрации в Роспатенте.

Второй вариант — компания покупает бизнес целиком: не просто один товарный знак, а все нематериальные и материальные активы.

Как законодательно регулируется отчуждение права на товарный знак

Право на товарный знак возникает с момента государственной регистрации в Роспатенте и действует десять лет. Отчуждение исключительного права на товарный знак также подлежит государственной регистрации.

Если этой регистрации не было, то, соответственно, распоряжения правом тоже не было. Несоблюдение этого требования приведет к тому, что переход права к другому владельцу признают несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Способы распоряжения исключительным правом на товарный знак

Исключительное право на товарный знак принадлежит правообладателю, и как им распорядиться, решает правообладатель. Выделяют несколько разных способов распоряжения исключительным правом на товарный знак.

Лицензия

Лицензионный договор на товарный знак — это предоставление права пользования товарным знаком «дать попользоваться на какое-то время на каких-то условиях». Например, приобретатель может использовать знак три года на упаковке своей продукции.

Лицензия бывает двух видов: исключительная и неисключительная.

Исключительная лицензия означает, что правообладатель не вправе предоставлять такую же лицензию другим людям.

При этом исключительных лицензий может быть несколько. Владелец товарного знака может продать лицензию одному предпринимателю на территории Хабаровска, другому — на территории Москвы, и третьему — на территории Санкт-Петербурга. И у каждого лицензия будет исключительная, поскольку продавец лицензии не сможет дать лицензию на товарный знак другим людям в этих городах.

Неисключительная лицензия, или «простая», позволяет дать одинаковые права нескольким людям.

Товарным знаком можно распоряжаться «частично». Можно кому-то разрешить использовать обозначение в рекламе одних товаров, кому-то — других. Однако, нельзя предоставлять право использования товарного знака на однородные товары и услуги разным лицам. Иначе Роспатент может отказать в регистрации лицензии, мотивируя это риском введения потребителей в заблуждение.

Лицензия выдается на определенный срок, который устанавливает правообладатель товарного знака, и договор подлежит регистрации в Роспатенте. Исключительная лицензия стоит, как правило, дороже, чем неисключительная, потому что она дает больше прав и снижает конкуренцию между лицензиатами.

Отчуждение товарного знака

Правообладатель может раз и навсегда передать исключительное право на товарный знак другому лицу. По договору отчуждения правообладатель полностью передает принадлежащее ему исключительное право на товарный знак, и правообладателем знака становится новое лицо — приобретатель.

Распространенная ошибка говорить о передаче «исключительных прав» на товарный знак. Исключительное право — одно, и оно или передается полностью или не передается вовсе.

Порой в договорах юристы пишут «…передает исключительное право на товарный знак, новый правообладатель может его использовать следующим образом…». Это грубая ошибка. При передаче исключительного права любые ограничения объема передачи исключительного права не допускаются и из-за них в случае спора договор может трактоваться не как отчуждение, а как лицензия.

Франшиза

Франшиза — это договор коммерческой концессии, смысл которого заключается в том, что правообладатель товарного знака передает комплекс прав, среди которых основополагающее — право на товарный знак. Но когда у самого франчайзера официально нет никакого бренда, продавать нечего.

К франшизе можно добавить предоставление права на секреты производства, или на коммерческую тайну, если она в компании была введена. Также франшиза распространяется на объекты авторских прав: макеты, интерьеры, программы и так далее.

Прежде чем покупать франшизу, проверьте, зарегистрирован ли у компании товарный знак. Проверить знак можно самому и бесплатно по номеру свидетельства знака на сайте Роспатента, в разделе «Реестр товарных знаков». Номер знака должен дать продавец франшизы — это открытые публичные сведения. Знак должен действовать на те товары и услуги, которые продает франшиза.

Заранее выясняйте, как продавец франшизы закрепляет свои рекламные гарантии прибыльности в договоре. Если он пишет на сайте «окупаемость в течение года», то где об этом написано в договоре? Лучшая гарантия — финансовая. Например, можно прописать, что пока вы не выйдете на такой-то уровень прибыли, вы не должны платить роялти, а если вы за три месяца не вышли на планируемый доход, то франчайзер должен вернуть вам паушальный взнос.

Как продать товарный знак: пошаговая инструкция

Чтобы распорядиться правом на товарный знак, нужно зарегистрировать распоряжение этим правом в Роспатенте. Передать право на товарный знак другому лицу без договора нельзя.

Необходимо составить договор в письменной форме, указать стоимость вознаграждения за передачу товарного знака. Далее нужно подготовить заявительную документацию и направить ее в Роспатент.

Пошлина за регистрацию распоряжения правом составляет 13 500 рублей. Рассчитать пошлину можно в калькуляторе на сайте Роспатента.

Как рассчитать пошлину за регистрацию товарного знака

Роспатент проводит экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям нормам законодательства и дальше принимает решение либо о внесении изменений в Реестр товарных знаков, либо об отказе о внесении таких изменений. На процедуру может уйти до 45 рабочих дней (два с половиной месяца).

Чтобы распоряжение правом прошло с первого раза и успешно, обычно этой процедурой занимаются патентные поверенные. Как правило, нам удается зарегистрировать распоряжение правом за месяц вне зависимости от того, что именно мы регистрируем — лицензию или отчуждение.

Из чего складывается цена на товарный знак

Минимальная стоимость товарного знака как нематериального актива — это его себестоимость, она складывается из услуг юриста и размера государственной пошлины. По нашей практике, мало кто соглашается продать свой товарный знак меньше, чем 60-70 тысяч рублей.

Максимальная цена товарного знака ничем не ограничена, и она будет зависеть от того, о продаже какого именно бренда идет речь. Учитывать стоит известность, репутацию, совокупность всех вложений.

Таким образом, основными критериями для оценки товарного знака будут выступать:

  • конкурентоспособность обозначения;
  • уровень доверия целевой аудитории;
  • востребованность и узнаваемость;
  • предполагаемый доход от использования;
  • ситуация на рынке.

Где можно продать товарный знак и как находятся покупатели

Иногда с запросом по продаже товарного знака обращаются заинтересованные лица по адресу переписки, который указан в реестре товарных знаков. Они обращаются или к правообладателю, или к юристам.

Когда потенциальный покупатель товарного знака обращается к нам, мы связываемся с правообладателем и помогаем провести переговоры, договориться на приемлемую стоимость, составить договор и зарегистрировать сделку.

Иногда бывает так, что компания продает бизнес целиком и публикует объявление о предложении бизнеса к продаже на сайтах, досках объявлений и прочих тематических форумах. В таких случаях обычно сам предприниматель находит покупателя и договаривается с ним об условиях сделки.

Со своей стороны мы крайне не рекомендуем пользоваться так называемыми биржами товарных знаков.

Есть некоторые сайты, на которых указано, что они ведут список товарных знаков, предлагаемых к продаже. Но история о том, что «я прекратил пользоваться товарным знаком и теперь его продаю» слишком напоминает злоупотребление правом.

Право на товарный знак — это, грубо говоря, не машина, которую можно перепродать сколько угодно раз. Наш закон не просто так предусматривает возможность отказа от права на товарный знак.

Логика закона такая: если ты перестал пользоваться товарным знаком, то подавай в Роспатент заявление об отказе от права, пускай знак исключают из реестра, чтобы он не мешал другим людям регистрировать новые знаки. Обычно, когда добросовестная компания «продает» товарный знак, то продает не просто технически регистрацию, а весь бренд как бизнес.

Если же компания-продавец просто зарегистрировала знак только ради продажи, то встает вопрос о ее добросовестности. Публикация знака на «биржах товарных знаков» с предложением к продаже может стать дополнительным аргументом для аннулирования товарного знака через суд в связи с его неиспользованием.

Когда нельзя продать товарный знак

В некоторых случаях распорядиться товарным знаком нельзя. Вот самые распространенные ситуации:

  • истек срок действия товарного знака — право не действует, продавать нечего;
  • покупатель – физлицо, в России правообладателем может быть только ИП или компания;
  • сделка заключена на безвозмездной основе;
  • знак зарегистрирован как коллективный;
  • сделка вводит потребителей в заблуждение.

Например, товарный знак зарегистрирован на алкогольные напитки: коньяк, виски, ром, а отчуждение предлагается только на ром. Возникает ситуация, где на рынке будут фактически два тождественных товарных знака на однородные товары и услуги, и потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя этих товаров и услуг. Поэтому Роспатент проверяет и отказывает в регистрации по таким распоряжении правом.

ВС разрешил использовать товарный знак без регистрации права

Компания «Ригла-Московская область» решила разместить на витрине новой аптеки рекламу с использованием товарного знака, принадлежащего «АС-Бюро плюс». Правообладатель на такое размещение согласился. Но администрация Ленинского муниципального района Московской области отказалась согласовать такую рекламу. Свое решение чиновники мотивировали тем, что согласия правообладателя недостаточно: нужна еще и государственная регистрация права на использование товарного знака.

Суды трех инстанций с этим согласились (дело № А41-13514/2020). После этого общество «Ригла-Московская область» обратилось в Верховный суд. По мнению заявителя, использование результата интеллектуальной деятельности охватывается исключительным правом правообладателя и не требует обязательного заключения договора.

Экономколлегия согласилась с этим. Судьи отменили решения нижестоящих судов и приняли новое, в котором администрацию обязали снова рассмотреть заявление общества.

В этом деле правообладатель выразил свое согласие на использование товарного знака на вывеске в письме, отмечает партнер Semenov & Pevzner Semenov & Pevzner Федеральный рейтинг. группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) × Екатерина Калиничева. А в соответсвии со ст. 1229 ГК правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использовать товарный знак, напоминает эксперт. «На мой взгляд, в данном случае можно говорить об использовании товарного знака под контролем правообладателя (на основании письма-согласия), а не о предоставлении права использования товарного знака на основании лицензионного договора», — заключает Калиничева.

Что будет с вашим бизнесом, если не зарегистрировать товарный знак

Даже за случайное нарушение чужого товарного знака с предпринимателя могут взыскать пять миллионов рублей, а то и посадить в тюрьму — так говорят одни юристы. Другие предлагают зарегистрировать свой знак и самим влегкую собирать по пять миллионов с каждого нарушителя. Давайте разберемся, как обстоят дела на самом деле, и раз и навсегда выясним, нужен ли вам свой товарный знак или нет — рассказывает управляющий партнер «Башук Чичканов, юридическая фирма»

Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ № 2151. За плечами около двух тысяч выполненных проектов по товарным знакам для компаний и предпринимателей со всей России: регистрации, договоры, споры и суды. Возможно, мы с вами уже знакомы: вы могли видеть мои прошлые публикации о патентах, товарных знаках и франшизах на vc.ru.

Два года назад я написал статью «Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России». Публикация собрала почти 50 тысяч просмотров, а в комментариях мы обсудили сто с лишним вопросов по товарным знакам. Пришло время обновиться — давайте посмотрим, как изменилась ситуация за это время, а заодно взглянем на вопрос с обратной стороны: когда товарный знак вообще не нужен.

Если у вас уже есть свое дело или вы вот-вот собираетесь начать, эта статья пригодится вам, чтобы разобраться как работают товарные знаки, защитить свой бренд, не попасть на компенсации и штрафы за нарушение чужих.

Смысл этой статьи — собрать одно честное и исчерпывающее руководство, которое поможет предпринимателю раз и навсегда решить для себя, нужен ему свой товарный знак или нет. Обсудим все «за» и «против», пройдемся по подводным камням и заглянем в судебную практику.

По данным Роспатента, в прошлом году предприниматели и компании подали в Роспатент больше 100 000 заявок на товарные знаки. Вот зачем это делают, крупный план:

Получить монополию: запретить всем конкурентам использовать свое обозначение

Защититься от судебных исков внезапных правообладателей и патентных троллей

Защитить свой домен — адрес сайта компании в интернете

Скажу сразу: статья получилась большая, потому что в ней много жизни — примеров, судебной практики, скриншотов реальных документов и фотографий. Если где-то вы поймете, что началось не про вас, например, речь пошла про маркетплейсы, а они вам не интересны — просто листайте на следующий раздел.

А если вы уже что-то слышали про товарные знаки и собирались когда-нибудь разобраться с этим делом — давайте начнем. Но сначала пару слов, о том, что такое эти товарные знаки и как они работают.

Товарный знак (он же торговая марка) — это зарегистрированное в Роспатенте обозначение. Чаще всего регистрируют названия компаний и отдельных продуктов, логотипы и слоганы.

Цель регистрации — получить федеральную монополию на обозначение и не дать получить ее другим. Это нужно для того, чтобы покупатели отличали товары и услуги любимых производителей, а предприниматели не теряли деньги из-за нарушителей и их подделок.

Роспатент регистрирует знак, если он соответствует требованиям закона и не слишком похож на уже зарегистрированные. Регистрация действует 10 лет, охраняется на территории всей страны, отмечается маркировкой ®. Продлевать ее действие можно сколько угодно.

Товарные знаки бывают словесными — это названия самих компаний, их товаров и услуг, слоганы, домены, настоящие и вымышленные имена. Бывают графические — картинки, логотипы и этикетки. Можно сочетать в одном знаке слово и графику, тогда получится комбинированный товарный знак. Вот несколько примеров разных регистраций из моей практики:

Товарный знак защищает не просто само по себе слово, а использование этого слова как названия в бизнесе, для каких-то конкретных товаров или услуг. Та же история и с логотипами.

Вопреки распространенному мифу, в качестве товарного знака можно зарегистрировать практически любое слово — в том числе и словарное. Если интересны детали, можно заглянуть в статью «Артемий Лебедев и опасные заблуждения о товарных знаках: разбираемся в деле «Афиши».

Краткий вывод той статьи: вопрос не в том, есть слово в словаре или нет, а в том, как это слово соотносится с товарами и услугами, в отношении которых регистрируется знак.

Если название указывает на сам товар, то в регистрации откажут, а если не указывает, то зарегистрируют. Скажем, «Белая ромашка» на цветы — откажут, «Белая ромашка» на кафе — зарегистрируют. И если «Белая ромашка» на кафе уже есть, то с ней будет спокойно уживаться дизайн-студия «Белая ромашка» — продукты разные, покупатели не перепутают. А вот доставка еды «Белая ромашка» уже окажется нарушителем знака кафе «Белая ромашка» со всеми вытекающими.

Сегодня в России охраняется около 750 000 товарных знаков, поэтому найти классное и свободное название непросто, а вот случайно воспользоваться чужим — легко. Для чего регистрируют все эти знаки?

Регистрация товарного знака означает, что теперь без разрешения его правообладателя никто во всей стране не имеет права использовать такое же и даже просто слишком похожее обозначение в конкурентном бизнесе.

Если обнаружится нарушитель, заряжайте юридическое ружье:

  • заявление в суд — ст. 1515 ГК РФ
  • в полицию — ст. 180 УК РФ
  • в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) — п.2 ст. 14.33 КоАП РФ
  • в Роспотребнадзор — ст. 14.10 КоАП РФ
  • жалоба доменному регистратору, поисковикам и соцсетям — ст. 1253.1 ГК РФ

Так правообладатели убирают с рынка конкурентов, попытавшихся нажиться на чужом имени. Владелец знака может взыскать с нарушителя компенсацию, заставить провести полный ребрендинг и даже уничтожить контрафакт, если нарушитель продает подделки.

Размер компенсации можно считать по-разному: от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, двойная стоимость законной лицензии или двойная стоимость контрафакта — ст. 1515 ГК РФ. Конкретную сумму в каждом случае определяет суд: пять миллионов бывает редко, а несколько сотен тысяч — сплошь и рядом.

Санкт-Петербург, 2021 год. Правообладатель товарного знака «Maestro» отправил досудебную претензию ресторану-нарушителю. В претензии он потребовал заплатить миллион рублей компенсации, снять все вывески, уничтожить рекламные носители и прекратить использовать название в интернете. Нарушитель требования правообладателя проигнорировал, и тот обратился в суд. Первая инстанция удовлетворила иск в полном объеме, апелляция поддержала, Суд по интеллектуальным правам — тоже. Судебное дело №А56-98643/2019

Однако, скажу честно: не стоит смотреть на товарный знак, как на способ заработка на компенсациях. Некоторые юристы рассказывают сказки, мол, сейчас вы зарегистрируете знак и полетите собирать по 5 милллионов с каждого нарушителя. Как бы не так.

Задача компенсации — восстановить имущественное положение правообладателя и оштрафовать нарушителя, чтоб знал. Но у судов нет задачи озолотить правообладателя, обеспечить жизнь его и его внуков за счет нарушителя.

Во-первых, в обычных делах по товарным знакам суммы больше миллиона взыскивают нечасто. Много денег обычно взыскивают, когда в деле есть явно неслучайное нарушение, например, в довесок к названию скопировали ещё логотипы и рекламные макеты, или в принципе напродавали много контрафакта.

Да, с махровых нарушителей действительно могут взыскать несколько миллионов. Но с бедолаг, которых угораздило случайно попасть на чужой знак, больше чем 500-700 тысяч взыскивают редко.

Во-вторых, получить судебное решение это одно, а реально получить деньги — другое.

Мы с вами тут взрослые люди и скрывать нечего: если маленькая компания по суду получит внезапный миллионный долг, то ничего она платить не будет, а просто обанкротится или отправится в дальнее плавание по многократным переоформлениям учредителей, чтобы затонуть в составе какого-нибудь ООО «Вектор» в регионе на другом конце страны. С рынка они пропадут, это уже плюс, но денег от них точно не дождешься.

Компенсации по товарным знакам выплачивают компании, которые уже стоят на ногах и работают не один год. Платить полмиллиона компенсации им, конечно, тоже не хочется, но у них эти деньги есть и они не будут ради них бросать компанию с наработанной историей.

Другое дело, что у таких компаний, как правило, с товарными знаками всё нормально: название компании давно зарегистрировано, а названия отдельных товаров они изначально подбирают вместе с юристами, чтобы не обжечься.

В общем, главный смысл регистрации товарного знака — получить исключительное право. Нарушителей этого права можно наказать. Даже если до реальной выплаты не дойдет, выгнать их с рынка или заставить провести ребрендинг — вполне посильная задача.

Другая сторона медали: если я не зарегистрировал свое обозначение как товарный знак, то это вполне мог сделать кто-то другой. Тогда обозначение окажется не «мое», а того, кто его зарегистрировал. И есть ненулевая вероятность, что этот кто-то придет ко мне с претензиями.

Допустим, предприниматель открыл транспортную компанию в Новгороде и назвал её «Пилигрим». Начал работать, потратил деньги на фирменный стиль, дизайн, потихоньку вкладывается в рекламу. А в это время в Москве давно работает другой «Пилигрим», который еще бог знает когда зарегистрировал это название как товарный знак.

Может быть «Пилигримы» никогда и не узнают друг о друге. Но может случиться и так, что через пару лет «Пилигримы» столкнутся и новгородский пострадает.

При этом чтобы нарушить чужие права, не обязательно использовать знак точь-в-точь. Достаточно оказаться просто слишком похожим — у юристов это называется «сходство до степени смешения».

Грубо говоря, если покупатели могут перепутать компании, их товары или услуги, значит нарушение есть. По меркам наших законов «Piligrim», «пилигрим», «Пилигрим46», «Служба доставки Пилигрим» и даже «ПилигримЭкспресс» — это все сходные с «Пилигрим» обозначения. За их использование накажут точно также, как и за использование самого «Пилигрима». Иногда сходство могут найти даже в переводе.

Новосибирск, 2018 год. Сеть маникюрных салонов «4hands» подала в суд на новосибирский маникюрный салон «Луч: маникюр в 4 руки». Правообладатель потребовал заплатить 600 000 рублей, прекратить использовать название в бизнесе и убрать логотип из рекламы, с вывесок и интерьера салона. В суде спорили о сходстве «4hands» и «в 4 руки». В итоге суд решил, что обозначения сходны и удовлетворил иск полностью. Все суды вплоть до Верховного решение поддержали. Судебное дело №А45-15826/2015.

Отговорка «а я не знал, что такое название зарегистрировано» не сработает. Суды на эти отмазки отвечают так: предприниматель не проявил должную степень осмотрительности и нарушил чужие права, значит должен нести ответственность. С такими словами суд взыскал 500 000 рублей за нарушение права на товарный знак «Кемппи».

Все пять миллионов, конечно, с таких «я-случайно-нарушителей» вряд ли взыщут, но вот 200-300-500 тысяч по таким делам — обычная практика. Кроме того, нарушителя заставят убрать название из всей рекламы, вывесок и из интернета, ему придётся провести полный ребрендинг.

Поэтому многие предприниматели регистрируют знаки даже не столько для того, чтобы воевать с нарушителями, а для того, чтобы подстраховаться: работать, вкладываться в развитие бренда и не переживать, что завтра вылезет внезапный правообладатель с претензиями, потащит в суд и заставит делать ребрендинг.

«О, смотрите, а название этой компании не зарегистрировано как товарный знак, давайте зарегистрируем его на себя и потребуем с них денег?» — к сожалению, такая мысль иногда приходит в головы некоторых особенных предпринимателей.

Вот пример из моей практики, классика жанра:

Вы все правильно поняли: компания зарегистрировала на себя товарный знак «Волли Толли» и предложила выкупить его ООО «Волли Толли Экспресс» за четыре миллиона рублей. Мол, через суд мы с вас взыщем пять, поэтому давайте четыре и расходимся.

Мы пошли в Палату по патентным спорам, Федеральную антимонопольную службу и Суд по интеллектуальным правам — и в итоге смогли доказать недобросовестность конкурента. Суд вынес решение в нашу пользу, дело №СИП-489/2021.

Теперь товарный знак конкурентов будет аннулирован, а регистрацию получим мы. Не могу сказать, что это было легко — спор занял больше года и зацепил несколько госорганов. И так-то дело еще не закончилось: мы подали заявление в ФАС, чтобы несостоявшихся «продавцов» оштрафовали тысяч на двести-триста.

По моему опыту история про «мы взяли ваш товарный знак в заложники, платите выкуп» достаточно редкая. Обычно такие дела происходят на рынках с высокой конкуренцией. Иногда причина спора в конфликте между бывшими партнерами, или руководством и сотрудниками. В общем, я бы не сказал, что вероятность попасть в такой спор высокая, но она есть — и вам стоит о ней знать.

Некоторые юристы любят постращать предпринимателей патентными троллями. Патентные тролли — это компании, которые регистрируют кучу товарных знаков, ничего под ними не производят и только таскают всех по судам в попытке заработать на компенсациях. Такое есть, да, но на деле не так страшен чёрт, как его малюют.

Во-первых, если в суде доказать, что тролль не использует знак по назначению, то суд вместо 5 млн взыщет скорее всего 50–100 тысяч рублей. Просто потому, что тролль ничего особо не потерял и компенсировать там ему нечего.

Например, в одном из дел тролль пытался взыскать 600 тысяч рублей, но суд взыскал всего 25 тысяч. Дело в том, что суды при взыскании компенсации обращают внимание на то, чем занимается правообладатель. Если выяснится, что владелец знака на самом деле не использует знак в бизнесе, компенсацию режут.

Во-вторых, последние три года суды наконец-то начали вообще отказывать троллям, а толковые юристы ещё и добиваются аннулирования знака самого тролля, чтобы ему неповадно было размахивать товарным знаком, как это было, например, по знаку «Магия вкуса».

В-третьих, если у вас название оригинальнее, чем «Улыбка» или «Огонёк», встреча с троллями вам, скорее всего, не грозит.

Патентные тролли регистрируют названия вроде «Анюта», «Альянс», «Красавица» и всё такое в духе вывесок магазинов в спальном районе российской глубинки. На более оригинальные названия тролли, как правило, не покушаются: «нарушителей» найдётся слишком мало.

Да, столкновение с патентным троллем заставит потратить 100–200 тысяч на суды или 300–400 тысяч рублей на то, чтобы выкупить у тролля право на свой знак и избежать судов. Но в любом случае речи о миллионах в таких делах почти не идёт, а вероятность столкнуться с троллем не такая большая, как её иногда стараются подать.

В общем, учитывая судебную практику последних лет, троллей боятся все меньше и меньше. А вот если появляется настоящий правообладатель, который реально использует знак в бизнесе — тут да, дело пахнет керосином.

ООО «Мистер Джинс» зарегистровали домен «masterjeans.ru» и запустили интернет-магазин джинсовой одежды. Несколько лет компания вкладывала в рекламу и поисковое продвижение. Сайт поднимался в поисковой выдаче, шел трафик, шли и продажи.

Но тут появляется другая компания — владелец товарного знака «Masterjeans». Эта компания подает в суд: требует аннулировать домен и выплатить миллион рублей компенсации за незаконное использование их товарного знака по ст. 1515 ГК РФ. Кто прав?

Казалось бы, решение простое: если домен появился раньше товарного знака, то прав владелец домена, а если позже — пусть отдает домен и платит компенсацию. Только вот если бы все было так легко, суды по знакам и доменам не затягивались бы на несколько лет, а юристы не писали бы про них диссертации и монографии.

Загвоздка в том, что товарный знак — это интеллектуальная собственность, а у доменов такого статуса по закону нет. Открываем ГК РФ, ст. 1225 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности» — видите там что-нибудь про домены? И я — нет, потому что их там нет.

Домены — это всего лишь «техническое средство адресации», как говорит Суд по интеллектуальным правам. Поэтому суды в спорах между предпринимателями защищают товарный знак, а не домен. И судам все равно, сколько денег вложено в продвижение домена и сколько еще придется потратить на переезд и ребрендинг.

Дело «Masterjeans» прошло четыре инстанции и закончилось тем, что с владельца домена взыскали 100 тысяч рублей компенсации, 100 тысяч рублей расходов на юристов истца и еще 52 100 рублей на нотариусов и госпошлины — итого 250 тысяч. Кроме того, суд запретил использовать домен masterjeans.ru, сейчас этот домен уже не работает.

Суды в подобных спорах интересуют такие вопросы:

  1. Насколько сильно похожи домен и знак?
  2. Действует ли товарный знак на те виды деятельности, что ведет владелец домена?
  3. Конкурируют ли между собой владельцы домена и знака?Была ли регистрация домена совершена недобросовестно?Что было зарегистрировано раньше?

Если на первые два вопроса будет дан положительный ответ, то суд вынесет решение в пользу товарного знака. Ответы на остальные вопросы повлияют только на масштаб негативных последствий для владельца домена: домен могут запретить использовать вообще, а могут только запретить вести через него определенный бизнес; компенсацию могут взыскать полностью или частично.

Даже если домен был зарегистрирован раньше — само по себе это обстоятельство не имеет значения. Как говорит Суд по интеллектуальным правам, «дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца» — дело №А41-85820/2019.

На самом деле такой подход к решению споров «знак vs домен» — не какой-то разовый случай, а устойчивая судебная практика, и с каждым годом количество таких споров только растет. Вот навскидку еще десяток подобных дел:

    — суд запретил использовать домен, с владельца домена взыскали 300 000 рублей компенсации — суд запретил использовать домен, компенсацию не требовали — суд запретил использовать домен и взыскал 300 000 рублей компенсации — суд запретил использовать домен, зарегистрированный на 10 лет раньше товарного знака, взыскал только госпошлину — суд запретил использовать домен, зарегистрированный на 15 лет раньше товарного знака, взыскал госпошлину и расходы на юристов истца — суд запретил использовать домен, взыскал 10 000 рублей компенсации и судебные расходы — суд запретил использовать домен и взыскал 100 000 рублей компенсации — суд запретил использовать домен, компенсацию не просили — суд запретил использовать домен, взыскал 10 000 рублей компенсации и судебные расходы — суд запретил использовать домен, взыскал госпошлину и расходы на юристов истца.

Такие споры редко заканчиваются в одной инстанции и чаще проходят две-три. Полгода на первую, полгода на вторую, плюс кассация в Суде по интеллектуальным правам — в итоге спор «домен vs товарный знак» занимает год-два. Дело № 305-ЭС15-4698 — рекордсмен: разбирательство заняло шесть с половиной лет и в итоге дошло аж до Верховного Суда.

Миллионные компенсации по таким делам я особо не встречал, обычно с владельцев доменов взыскивают в пределах нескольких сотен тысяч рублей. Плюс на юристов и пошлину за год судов уходит в сумме еще тысяч сто-двести — или больше, особенно если дело ведут московские юристы.

Порой владельцам доменов удается отбиться от таких исков. Например, можно попробовать доказать, что товарный знак был зарегистрирован незаконно. Это будет предметом отдельного спора: нужно идти с отдельными заявлениями в Роспатент (Палату по патентным спорам), Федеральную антимонопольную службу или суд. Там нужно будет разбираться:

  1. Законно ли Роспатент вынес решение о регистрации этого знака?
  2. Использует ли владелец свой товарный знак в бизнесе, или он зарегистрировал его только для того, чтобы мешать работать всем остальным?
  3. А не зарегистрировала ли компания товарный знак специально, чтобы навредить владельцу домена?

Важная деталь: все эти споры будут идти параллельно. То есть в одном суде владелец знака пытается запретить использовать домен и взыскать компенсацию, а в другом суде или в Роспатенте владелец домена пытается доказать незаконность регистрации знака.

Первый спор не будут останавливать на то время, пока не закончится другой: если сначала выиграет владелец знака, а потом его регистрацию признают незаконной, тот первый спор придется пересматривать заново с учетом новых обстоятельств.

В сухом остатке получается, что у предпринимателей есть три варианта, как защитить свой домен:

  1. Зарегистрировать название домена на себя как товарный знак
  2. Если уже есть товарный знак — зарегистрировать одноименный этому знаку домен. Например, одна регистрация может защищать и название компании, и доменное имя
  3. Если уникальность домена не имеет особого значения для бизнеса — выбрать такой домен, который точно никто не сможет зарегистрировать как товарный знак. Например, прямое указание на товары и услуги в духе «одежда.рф» или «avtomoyka46.ru»

Далеко не все домены нужно регистрировать как товарные знаки. Но если у компании есть домен, то как минимум стоит разобраться, не нарушает ли его использование чужие права.

Я давно работаю с компанией «Jelly Shots». Их бизнес — кейтеринг алкогольных желе. Они приходят на мероприятие, расставляют красивый столик и угощают гостей своими «джеликами». Прибыль компании приносит не только сам кейтеринг, но и небольшая франшизная сеть. Клиенты узнают о компании в интернете.

Однажды в сети без спроса появляется некий «Jelly Shot» — какие-то умельцы из Воронежа скопировали бизнес вместе с названием. Основатели настоящего «Jelly Shots» не в восторге: они много лет вкладывали деньги и время в свою компанию явно не для того, чтобы кто-то вот так нагло пришел и воспользовался их именем.

Достаем свидетельство на товарный знак «Jelly Shots» и Гражданский Кодекс. По ст. 1484 ГК РФ само предложение товаров с использованием знака — это уже нарушение.

То есть нам не нужно устраивать никаких контрольных закупок, чтобы установить нарушение — оно уже состоялось, когда компания начала рекламировать свои услуги используя чужой знак. Пишем жалобу в «ВК», и буквально через пару дней видим заглушку на месте сообщества.

Когда в интернете появляется другая компания с таким же названием, потеря трафика и спад продаж — это только часть проблем. Со временем появляются и другие.

Например, если компания-нарушитель плохо работает, то о ней начинают писать гневные отзывы в интернете — а неподготовленный покупатель может решить, что все эти отзывы пишут об одной и той же компании. Кому-то эта путаница может и не мешает, а кто-то вполне ощутимо теряет покупателей — у всех предпринимателей по-разному.

У социальных сетей есть формы обратной связи специально для таких случаев. ВК, Инстаграм, Фейсбук и Ютуб достаточно оперативно реагируют на такие жалобы и защищают владельцев знаков. Та же история и с маркетплейсами: у Вайлдберриз, Озона, Ламоды, Яндекс-маркета и всех остальных тоже есть формы для обращений правообладателей.

Получается, чтобы защитить свои права и выгнать нарушителей из информационного поля, не обязательно ходить по судам — пишем жалобу в техподдержку и буквально за неделю соцсеть блокирует нарушителя, вешает заглушку вместо страницы. Могут заблокировать отдельную публикацию, а могут и всю страницу — тут уже зависит от обстоятельств дела. Хотя иногда жалобы приходиться переподавать заново по нескольку раз, чтобы модерация все-таки удалила контент нарушителя.

Иногда рекламщики настраивают для своих клиентов рекламу «по конкурентам». Вы наверняка видели такое раньше: вводишь в поисковике, например, «Мвидео», а тебе первой ссылкой почему-то выдает «Эльдорадо». Попробуйте сделать так сейчас — скорее всего у крупных рекламодателей такого уже не увидите.

Дело в том, что в 2019 году Верховный Суд указал, что использование чужих товарных знаков в качестве ключевых слов может быть признано недобросовестной конкуренцией. То есть раньше нарушением считалось использование чужих знаков в текстах и заголовках объявлений, а теперь стали обращать внимание еще и на ключевики.

Тогда же, в 2019 году, я написал публикацию «Как попасть на 500 тысяч рублей за незаконную рекламу по названиям конкурентов в интернете». Статья набрала почти 50 000 просмотров и вызвала бурную дискуссию: тогда чуть ли не каждая третья компания крутила рекламу «по конкурентам» и не все были готовы поверить в то, что теперь это грозит оказаться незаконным.

Тем временем понеслись судебные дела. Калька дел примерно одна и та же: конкурент настраивает рекламу на поиске по названию чужой компании или товара, а оно оказывается зарегистрированным знаком — правообладатель обращается в антимонопольную службу и в суд, а те наказывают нарушителя. Где-то взыскивают компенсации, где-то штрафы, а где-то просто заканчивается вынесением предписания, без штрафа.

Пока что в таких делах не все однозначно. Судебная практика еще не устоялась до конца: в одних делах суды видят в рекламе «по конкурентам» только недобросовестную конкуренцию, а в других еще и нарушение права на товарный знак.

Например, в деле А40-147213/2018 с автосервиса, который рекламировался «по конкурентам», взыскали миллион рублей компенсации и Верховный Суд это решение поддержал. В похожем деле А56-49696/2020 с нарушителя сначала взыскали три миллиона, а потом все-таки решили, что нарушения права на товарный знак нет, и Верховный Суд такое решение тоже поддержал.

Тема ключевых слов и товарных знаков сейчас благодатная для юридической диссертации. Но чтобы вам не лезть в эти дебри, краткий вывод такой: использовать знаки конкурентов в своих ключевых словах нельзя, это нарушение. Какое именно и как сильно за него бьют — дело десятое, но в любом случае это нарушение.

Если вы работаете в зоне высокой конкуренции и клики стоят дорого — проверьте, не крутится ли кто по вашему названию. Если у вас есть свой товарный знак, вам удастся отбить часть трафика. Иногда поисковики по претензиям правообладателей сами блокируют нарушителей, тогда дело обходится без судов и госорганов.

Представьте ситуацию: есть предприниматель, он покупает товар у китайцев или делает что-то сам, а потом выставляет лот на маркетплейс. Что будет, когда выяснится, что обозначение на его товаре нарушает чужие права?

Товар окажется контрафактом. Нарушители — и сам поставщик, и маркетплейс. На месте правообладателя выгоднее предъявить претензию маркетплейсу: он большой, никуда не денется и точно заплатит. А потом маркетплейс пусть сам уже разбирается с поставщиком, который его подставил — если сможет его найти.

Кемерово, 2019 год. На сайте «Вайлдберриз» продавались деревянные пазлы. Оказалось, что это контрафакт: поставщик использовал чужой товарный знак, да и сами пазлы скопировал у истца. Правообладатель потребовал компенсацию 1 780 000 рублей, в итоге с маркетплейса взыскали 480 000 рублей. Дело №А41-34267/2017

Получается, что маркетплейсу безопаснее работать с теми поставщиками, у которых есть свой товарный знак — или хотя бы лицензия от правообладателя.

С другой стороны, «безопаснее» не всегда значит «выгоднее». Некоторые маркетплейсы не спрашивают о товарных знаках на старте, но прописывают в договоре хитрый пункт: мол, поставщик заверяет, что его товары не нарушают чужие знаки, а если окажется, что нарушают, то продавец компенсирует маркетплейсу все убытки и приплатит штраф сверху.

Вот тут некоторые и попадают в просак: ну раз не спрашивает маркетплейс про товарные знаки, значит и не буду заморачиваться, выставлю товар как есть и посмотрю как пойдет. Иногда идет вот так:

В прошлом году мне довелось поучаствовать почти в сотне споров по маркетплейсам — в основном досудебных, но некоторые дошли и до суда. Воюем за блокировки и разблокировки, споры между правообладателями, дилерами и производителями, российскими и иностранными.

Мы настолько часто обращались в Вайлдберриз, что нам в итоге дали прямые контакты их юристов. Озон в результате одного из наших споров изменил свою оферту и личный кабинет — убрал функционал присоединения к чужим карточкам. Раньше можно было выбрать чужую карточку с чужими фотографиями и чужим знаком и скопировать ее одной кнопкой, типа «я продаю тоже самое, только на сто рублей дешевле», теперь так нельзя (те, кто этим пользовался — извините, но это все-таки нарушение).

Если обобщить, картина такая: заблокировать товары проще, чем разблокировать. У каждого маркетплейса своя политика работы по товарным знакам. Модераторы маркетплейсов в деталях не разбираются, иногда это играет в плюс, иногда в минус. Чтобы получить адекватную реакцию, почти всегда нужно добираться до юристов маркетплейса.

В спорах с правообладателями маркетплейсы всеми силами пытаются уйти от ответственности: каждый месяц меняют свои договоры, а в судах косят под информационных посредников, мол, мы не при делах, все вопросы к поставщикам. Некоторые суды взыскивают компенсации с маркетплейсов, некоторые и правда отправляют судиться с поставщиком. Есть решения, где компенсацию взыскивают солидарно и с поставщика, и с маркетплейса.

Точно понятно только одно: если собираешься выходить на маркетплейс, нужно разобраться с товарными знаками магазина и самих товаров. Если предприниматель перепродает чужие товары, нужно выяснить, не контрафакт ли это. Если он сам брендирует товары — надо регистрировать свой товарный знак. Иначе есть риск словить блокировку, попасть на выплату компенсаций правообладателю и штрафа маркетплейсу. А если есть свой товарный знак, можно заблокировать конкурентов.

Требования по товарным знакам бывают не только у маркетплейсов. Похожая история и с торговыми центрами. Если вывеска арендатора на торговом центре будет нарушать чужой товарный знак, претензии могут предъявить торговому центру. Поэтому некоторые торговые центры просят арендаторов показать свидетельство на знак, прежде чем разрешат повесить вывеску.

Кроме того, в некоторых регионах требуют, чтобы надписи на английском языке в рекламе и на вывесках сопровождались переводом на русский язык. На товарные знаки это правило не распространяется. Поэтому если кто-то отказывает вам в размещении вывески на английском языке, можно указать на п. 2 ст. 1486 ГК РФ — правообладатель знака фактически обязан использовать знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Сама суть франшизы заключается в том, что один предприниматель продает другому право работать под своим брендом — ст. 1027 ГК РФ. Но когда у самого «франчайзера» нет права на товарный знак, то юридически нет никакого бренда, продавать нечего.

Серьезная франшиза выглядит так: есть сильный бренд, он зарегистрирован в Роспатенте, франчайзер даёт право работать под ним франчайзи и контролирует качество их работы. Договор между бизнес-партнерами регистрируется в Роспатенте. Если франчайзи нарушает стандарты качества и вредит имиджу бренда, франчайзер расторгает договор и уведомляет об этом Роспатент.

Но далеко не все франшизы работают, как положено. Наверняка вы видели агрессивную рекламу мошеннических франшиз в интернете: компания открылась чуть ли не вчера, никаких документов нет, бренд неизвестный, репутации ноль, товарного знака нет — зато уже продают франшизу.

Беда в том, что продавая «франшизу» без регистрации товарного знака, продавец может легко подставить своих же франчайзи. Что будет, когда выяснится, что «их» бренд совсем не их, а давно уже кем-то зарегистрирован как товарный знак? Тогда ответчиком по иску правообладателя может стать не только сам франчайзер, но и каждый отдельный покупатель его «франшизы».

Товарный знак регистрируется примерно пять-шесть месяцев, со всеми госпошлинами и услугами юристов обходится примерно в 50–70 тысяч рублей. Для нормального живого бизнеса это не такие уж и большие деньги, особенно учитывая всю ценность регистрации. А вот франшизным мошенникам товарные знаки не интересны: тут понабрать бы поскорее паушальных взносов и пропасть.

Если у франшизы нет товарного знака или хотя бы поданной заявки, то возникают сомнения: то ли у них не нашлось денег, чтобы привести свои документы в порядок и не рисковать, то ли они и правда открылись буквально вчера и не успели даже подать заявку.

Товарный знак выдаётся на десять лет: это значит, что компания с товарным знаком появилась на рынке далеко не вчера и не пропадёт завтра. Компаниям-однодневкам товарные знаки не нужны: всем всё равно, как называется очередная обнальная контора ООО «Вектор». Если они переименуются, никто и не заметит.

Обычно к регистрации товарного знака склоняются компании, которые пришли на рынок надолго: их заботит репутация своего имени и марки товара, поэтому для них важно, чтобы никто, кроме них, не работал под таким же или слишком похожим названием.

Поэтому владельцы товарных знаков как правило показывают регистрацию клиентам и партнерам: добавляют свидетельство на товарный знак на сайт рядом с документами о сертификации и отзывами, ставят рядом с зарегистрированным обозначением символ ®. Этот символ можно использовать только тем, у кого есть товарный знак.

Только владельцы товарных знаков имеют право использовать знак правовой охраны ®. Эта маркировка говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец готов преследовать нарушителей по закону. Использовать символ ® без товарного знака регистрации нельзя: ответственность внезапно вплоть до уголовной. Не слышал, чтобы кого-то реально осудили по этой статье, но она есть.

Товарный знак можно внести в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Тогда таможенники перестанут пропускать через границу товар, если у перевозчика не будет разрешения от правообладателя.

Помните, когда-то была шумиха вокруг Xiaomi, когда таможня перестала пропускать их технику в Россию? Это произошло как раз потому, что Xiaomi решили упорядочить торговлю своей техникой в РФ и внесли знак «Xiaomi» в таможенный реестр. Разрешение на ввоз дали только тем, кто пошел на условия официального дилерства.

Есть такой миф, мол, «что эти ваши товарные знаки, вон китайцы подделывают все подряд и им ничего». Так вот в чем дело: российские товарные знаки действуют в России, китайские — в Китае. Китайцы могут производить у себя все что угодно, там наши товарные знаки не действуют. Но когда они пытаются ввезти продукцию под чужим товарным знаком в Россию, тут их и встречают наши таможенники.

Это интересная история, но ей мало кто пользуется, кроме компаний с оборотом больше 100 млн рублей в год. Надеюсь, ваша компания когда-нибудь вырастет до таких масштабов, поэтому в двух словах расскажу в чём дело, вдруг пригодится.

Товарный знак — это нематериальный актив компании. Его можно оценить и поставить на баланс, тогда компания подорожает на много миллионов рублей. Это может пригодиться, чтобы привлечь партнёров и инвесторов, или получить некоторые государственные лицензии, которые требуют наличия у компании большого уставного капитала.

Например, как-то раз я вёл проект по товарным знакам научно-производственного предприятия из Ижевска: мы зарегистрировали три товарных знака, эксперт-оценщик оценил их в 60 млн рублей, а бухгалтер поставил знаки на баланс компании и увеличил уставный капитал на стоимость знаков. В итоге уставный капитал компании вырос с 4 млн до 64 млн рублей.

Отдельная радость в том, что такое увеличение капитализации не увеличивает налоговую базу: стоимость активов компании вырастает, а налогов за это платить не надо. И даже наоборот: товарный знак подлежит амортизации — дешевеет с каждым годом. Получается, бухгалтер каждый год в отчётах списывает «дешевение» товарного знака в расходы компании. В результате по документам прибыль компании становится меньше, а значит, уменьшается и налог на прибыль.

Теоретически под залог товарного знака можно взять кредит в банке. Но одно дело, когда речь идет об известном бренде, а другое дело, когда там никому неизвестный знак. Обычно российские банки не дают кредиты под залог одного только знака, но могут увеличить сумму кредита, если предприятие в довесок к материальным активам закладывает еще и товарный знак.

Если предприниматель перепродает чужие товары, то можно обойтись без своего знака. Например, ИП Иванов покупает косметику «Selena» у российского производителя-правообладателя и выставляет ее на маркетплейс от своего имени. В таком случае достаточно того, что регистрация есть у производителя, а Иванов дальше может перепродавать товар как хочет — так работает принцип исчерпания права на товарный знак, ст. 1487 ГК РФ.

В таком случае Иванову надо только убедиться, что его поставщик — на самом деле правообладатель. Для этого нужно спросить у поставщика номер свидетельства на товарный знак и проверить в Реестре товарных знаков: правда ли товарный знак действует, и действует ли он на те товары, которые покупает у производителя ИП Иванов. Если все сходится — прекрасно.

Свой товарный знак пригодится Иванову, когда тот откроет свой магазин на маркетплейсе и даст ему какое-то отдельное название. А пока ИП Иванов работает на маркетплейсе под своим паспортным именем и перепродает чужие товары, то свой товарный знак ему не нужен.

Если предприниматель не получает никакой выгоды от брендинга, то выбор оригинального названия и регистрация знака для него не имеет особого смысла. Скажем, в магазин у дома покупатели приходят потому, что он у дома, а не потому что у него на вывеске написано что-то оригинальное.

«Шаурма» для ларька с шаурмой, «Кафе» для кафе или «Одежда для всей семьи» для магазина одежды — это не товарные знаки, а просто указания на вид товаров. По закону такие названия вообще нельзя зарегистрировать как товарный знак, а раз нет правообладателей, значит нет и претензий. Получается, с такой вывеской можно работать сколько угодно, регистрация знака не нужна.

К названию товара можно добавить свойства товара, его происхождение, цену или назначение. Название с такими элементами тоже никто не сможет присвоить. Условно, если вы занимаетесь тонировкой машин в Курске, то назовитесь «Тонировка46», «Тонировка-Авто», «Курская тонировка», «Доступная тонировка» или «Твоя тонировка» и спокойно работайте без регистрации знака. С точки зрения московского маркетолога название так себе, но для регионального бизнеса вполне пойдет, и проблем точно не возникнет.

Только учитывайте, что «Детская одежда» — это указание на товар, а «Детский мир» — это уже вполне себе товарный знак. Даже если кажется, что название обычное и у всех на слуху, может оказаться, что оно уже давно кем-то занято. В общем, можно обойтись без регистрации, но лучше на всякий случай перепроверить.

Если предприниматель — новичок, и у него нет ни ИП, ни ООО. По закону товарный знак может зарегистрировать только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Обычный физик правообладателем знака стать не может.

Поэтому если предприниматель делает первые шаги в бизнесе, — работает с знакомыми и получает деньги наличными или на карточку, — то задумываться о товарных знаках тут еще рановато. Будем честными: главная задача на этом этапе — выжить и начать зарабатывать первые деньги. Не до знаков.

Самозанятым пока что регистрировать на себя знаки тоже нельзя. Сейчас рассматриваются поправки в ГК РФ, чтобы стало можно, но раньше 2023 года это вряд ли произойдет.

Если предприниматель работает под своей фамилией. Допустим, фрилансер зарегистрировался как ИП и заключает договоры от своего имени. Клиенты обращаются по рекомендациям, в интернете есть именной сайт. В такой ситуации прекрасно работается и без знака.

При большом желании можно зарегистрировать фамилию как товарный знак. Это нужно тем, кто развивает личный бренд — верификации, соцсети, работа с репутацией, все такое. Но это не значит, что правообладатель знака «Иванов» сможет запретить ИП Иванову использовать свою паспортную фамилию в бизнесе.

Кроме того, с каждым годом регистрировать имена в качестве товарных знаков все сложнее и сложнее. У меня в практике было несколько десятков именных знаков, и последние пару лет почти везде Роспатент сначала давал предварительный отказ, а только потом, после спора с экспертизой, все-таки получалось добиться регистрации.

  1. Если зарегистрировать свой товарный знак, то получаешь исключительное право. Это значит, что конкурентам нельзя использовать такое же и даже просто слишком похожее обозначение. Если кто-то нарушит — суд, полиция, ФАС, Роспотребнадзор, администраторы сервисов.
  2. Если у меня есть товарный знак, значит ни у кого другого такого знака быть не может. Некому приходить с претензиями, исками и заманчивыми предложениями «мы зарегистрировали твой знак на себя — покупаешь или идем в суд».
  3. С товарным знаком можно выставлять товар на маркетплейсах и открывать точки в торговых центрах. Без товарного знака могут не пустить. Если пустят, есть риск, что объявится правообладатель.
  4. Регистрация пригодится в интернете — защитить домен, выгонять нарушителей из соцсетей, блокировать контекстную рекламу «по конкурентам».
  5. С товарным знаком можно легально продавать франшизы. Если бренд не зарегистрирован, продавать особо нечего. Есть способы, как продавать франшизу, имея на руках только поданную заявку, но это рискованно.
  6. Товарный знак можно внести в таможенный реестр. Тогда таможенники будут задерживать товары с похожей маркировкой и выяснять у правообладателя, можно пускать их в страну или нет.
  7. Товарный знак можно оценить и поставить на баланс компании как нематериальный актив. Это в разы увеличит стоимость компании и немного снизит налоговую нагрузку.

Несмотря на все плюсы, которые даёт регистрация товарного знака, я не считаю, что каждому предпринимателю свой товарный знак прямо-таки необходим. В прошлой публикации «Как работать без регистрации знака и не загреметь в суд» я еще подробнее рассказывал, когда можно обойтись и без регистрации.

Как всегда — общие вопросы пишите в комментарии. Если нужна помощь по именно вашей ситуации (проверка и регистрация товарных знаков, договоры и споры), оставьте заявку у нас на сайте «Башук Чичканов, юридическая фирма», давайте обсудим детали и посмотрим, что можно сделать.

В начале статьи я писал, что в нашем портфолио около двух тысяч выполненных проектов по товарным знакам. Это не просто голословная цифра: заходите на наш сайт в раздел «Портфолио» — там собраны большая часть кейсов, есть навигатор по городам, каждый проект подтвержден ссылкой запись в официальном реестре Роспатента. Возможно вы найдете знакомые имена или даже ситуации, похожие на вашу.

Если вам в целом показалась полезной эта публикация, заходите ко мне в телеграм-канал «Бизнес-юрист». Там разбираем юридические победы и провалы предпринимателей. В основном всё про интеллектуальные права: бренды, патенты, секреты и авторские права.

называть надо было «как заработать 5 миллионов на товарном знаке?»)))

Вот никак не пойму: если домен не является предметом интеллектуальной собственности, а является всего лишь «техническим средством адресации», то на каком основании тогда выносят приговор об отчуждении домена в пользу истца. Право на владение предметом, равно как и любым техническим средством, возникает в момент его купли-продажи, либо регистрации у полномочного регистратора в случае с доменом.
Каково основание изъять законно приобретенное техническое средство, на которое не распространяется интеллектуальная собственность иного субъекта.
Искренне не понимаю! То, что у субъекта есть товарный знак (знак качества) графически фиксирующий тождество знака и набора букв в доменном имени, не может быть основанием для отчуждения законных прав владения техническим средством равно как и вообще любым иным товаром, полученным законным путем согласно ГК РФ.

Кроме того, далеко не все товарные знаки имеют «полную защиту», часто, одна часть знака получает исключительное право, а другая его часть — не получает, о чем прописано в самом свидетельстве на сайте Роспатента к конкретному ТЗ (что они там защитили, а что нет) — как быть с доменами в таком случае.

Например «двери выбор» получили ТЗ, но в этом ТЗ защищается только слово «выбор», выполненное в особой цветографии и с заменой буквы «О» на советский знак качества.
Могут ли «двери выбор» отсудить домен «dverivybor .ru» и на каком основании. ( не учитывая первую мою часть текста, где я задумываюсь об абсурдности судебной практики по доменам и их отчуждению у законных собственников)

Про домены — да, такой подход судов иногда вызывает негодование, особенно у самих владельцев доменов. Логика судов примерно такая: если человек использует домен не в коммерческих целях, то он может выбирать себе какое угодно название домена и товарные знаки ему тут особо не мешают. Но если домен регистрирует предприниматель, то он должен учитывать вопрос с товарными знаками.

Когда предприниматель регистрирует домен, он не то, чтобы его «покупает», он скорее его «арендует». И смысл в том, что если название домена для него имеет самостоятельную коммерческую ценность, то он регистрирует его как товарный знак. А если не имеет, то и не регистрирует — может предпринимателю и правда все равно, на каком домене расположен его сайт, сегодня на одном, завтра на другом — без разницы. В таком случае, когда появится кто-то, кому это название «нужнее», то есть владелец товарного знака, то владельца домена попросят «съехать». Аналогия, конечно, очень грубая, но суть примерно такая.

И еще момент — у нас суды обычно не удовлетворяют требования «об отчуждении домена истцу». У истца нет прав выдвигать такие требования, и суд не может их удовлетворять. Там смысл такой: истец просит запретить использовать свой товарный знак в доменном имени, а дальше суд или запрещает использовать его полностью, или запрещает вести на домене деятельность по продаже определенных товаров и услуг. Если домен запретили использовать полностью, то тогда уже владелец товарного знака после решения суда обращается к доменному регистратору, и домен разделегируют, после чего зарегистрируют на правообладателя знака. Это общая канва, а так, конечно, деталей и нюансов в конкретном споре может быть очень много.

Вообще споры между владельцами доменов и товарных знаков — это достаточно давняя и обширная история. Такой подход к доменным спорам не только у нас в стране. Поэтому тут нельзя сказать, что в России какой-то особенный или неправильный подход — он в целом соотносится с мировой практикой решений таких споров. Хотя многие владельцы доменов от такого подхода не в восторге, конечно.

Вы абсолютно правильно заметили про то, что не все товарные знаки имеют «полную защиту». Это тонкий, но важный нюанс. Действительно, иногда бывает так, что при регистрации товарного знака его некоторые элементы не получают самостоятельную охрану — это называется «дискламация».

Например, если мы подадим на регистрацию логотип со словом «ресторан» на услуги ресторанов, то знак зарегистрируют, но охраняться будет именно логотип в целом, а слово «ресторан» будет дискламировано, то есть не будет охраняться само по себе — потому что прямо указывает на услуги, то есть не имеет различительной способности. Никто не может запретить ресторанам называться «ресторан», суть в этом. Соответственно, такой товарный знак не даст никаких преференций по отношению к домену «restoran.ru».

Как в вашем примере с «двери выбор», где компания зарегистрировала логотип с рисунком вместо буквы «О». Регистрация такого ребуса не дает исключительного права на скрытое в нем название.

Иногда бывает такая история: предприниматель хочет зарегистрировать какое-то уже занятое или в принципе непригодное для регистрации название, например, «Каштан» когда такой знак уже есть или «Дешевые двери» на двери. Предпринимателю попадается специфический юрист и дальше они вместе решают «перехитрить» Роспатент, мол, берем логотип, меняем пару букв на картинки — «О» на мячик, «А» на фиговый листочек — и подаем. В итоге на регистрацию подают доработанный на коленке логотип с парой кракозябр вместо букв.

Спустя полгода из Роспатента приезжает свидетельство, его вручают предпринимателю и жмут руки. Кажется, что ловкачи все здорово провернули, но на самом деле нет — они перехитрили не Роспатент, а сами себя.

Регистрация ребуса не дает права на зашифрованное в нем название. Ну не сможет предприниматель везде использовать этот логотип с картинками вместо букв. Очевидно, что в названии домена, в соцсетях, в названии компании, да и вообще везде, где можно поставить текст и нельзя поставить картинку, он будет использовать свое старое обычное название из букв. А использовать название ему нельзя — ведь все эти кракозябры и рисовали именно потому, что само название уже занято кем-то другим. А если там название, которое было изначально непригодно для регистрации, то запретить кому-то его использовать он не сможет — его же логотип никто не брал. Еще в таком случае есть подводные камни, связанные с риском аннулирования такого ребуса по неиспользованию.

В итоге получается, что единственное право, которое получил предприниматель, — право использовать нарисованный с юристом ребус, не более того.

К сожалению, такие случаи встречаются достаточно часто. Если интересно, я более подробно писал про один из таких случаев в прошлом году, можно глянуть — https://www.bashukchichkanov.com/press/pochemu-v-tovarnykh-znakakh-ne-stoit-zamenyat-bukvy-kartinkami-ispravlyaem-oshibki-v-rabote-izvestno/ . Там как раз такая история, суть та же самая, только подробнее и пример настоящий.

Спасибо! Тема актуальна для меня, статья ответила на все вопросы, не хватило только, что там по стоимости и срокам получения патента.
Но зато понял, что стоимость можно будет отбить у конкурентов)

Пожалуйста, рад, что статья пригодилась 🙂

По стоимости регистрации товарного знака — тут есть нюансы, о которых эта стоимость зависит, сейчас расскажу.

Смотрите, в целом стоимость регистрации товарного знака складывается из двух составляющих: госпошлин и услуг патентного поверенного (юриста).

С госпошлинами все более менее одинаково: они складываются из пошлин за подачу заявки, экспертизу, регистрацию знака в реестре и выдачу свидетельства на него. Если сложить все четыре пошлины при регистрации знака на один вид деятельности (класс МКТУ), в сумме у вас получится 33 000 рублей.

Если подавать заявку в электронном виде в Роспатент, то можно применить льготу в 30% и эти 33 тысячи уменьшатся до 23 100 рублей.

В электронном виде заявки обычно подают патентные поверенные, у которых настроена система Роспатента «АРМ Регистратор» для электронного делопроизводства. Некоторые юристы умудряются в рекламе называть это «личной скидкой от Роспатента», но на самом деле эта скидка никакая не личная, и получить ее может любой, кто подаст заявку в Роспатент в электронном виде. Просто с настройкой системы «АРМ Регистратор» обычно заморачиваются только поверенные. В общем, если вашей регистрацией занимается профильный специалист, то он скорее всего применит вам все эти льготы и вы заплатите пошлину в уменьшенном размере.

Кардинально меньше, чем та сумма пошлин, которую я указал, пошлина быть не может принципиально. Если вам кто-то скажет, что пошлина за всю регистрацию, например, 12 000 рублей — значит вам недоговаривают. Технически вы можете сэкономить 1400 рублей на том, что не будете получать красивое бумажное свидетельство с печатью, но на этом обычно не экономят. Вы можете пересчитать все сами сами в официальном «Калькуляторе пошлин» на сайте ФИПС (это подведомственное учреждение Роспатента): https://new.fips.ru/podacha-zayavki/kalkulyator-poshlin/index.php .

Итого по пошлинам: от 23 100 рублей, а если классов МКТУ больше одного, то будут добавляться еще несколько тысяч рублей за каждый класс. Обычно предприниматели регистрируют знаки на 2-3 класса и пошлина получается в диапазоне 25-30 тысяч.

Теперь про услуги юристов, тут чуть сложнее.

Штука в том, что разные юристы вкладывают разный смысл в фразу "регистрация товарного знака". Сама по себе регистрация складывается из следующих этапов:
— проверка знака,
— подготовка и подача заявки,
— ответы на все запросы экспертизы (в том числе на предварительный отказ, который бывает в 80% делопроизводств)
— получение самого свидетельства на товарный знак.

В моем понимании, когда юрист называет цену за регистрацию, нужно называть полную цену, сколько предприниматель заплатит за то, чтобы получить свидетельство. То есть человек заплатил и закрыл для себя этот вопрос, без каких-то доплат. Если считать «регистрацией товарного знака» всю процедуру от начала и до конца, то в среднем она стоит в диапазоне от 30 до 70 тысяч рублей. Точная сумма зависит, как и на рынке любых других услуг, от сложности задачи, репутации компании, опыта, гарантий, подробного состава услуг в деталях и так далее.

Но бывают и другие юристы, которые считают, что им платят за процесс, а не за результат. Они могут называть "регистрацией товарного знака" не всю регистрацию от начала и до конца, а только подачу. Проверка знака, без которой на самом деле нет смысла подаваться на регистрацию, у них оплачивается отдельно. Ответ на предварительный отказ, который бывает очень и очень часто, тоже отдельно. У некоторых даже само получение свидетельства оплачивается отдельно. В итоге то, что они называют "регистрацией" у них стоит вроде как дешевле, но на самом деле вся история со знаком обходится дороже. Просто о доплатах рассказывают потом — возвращаются через три месяца после подачи и говорят: «здравствуйте, а нам тут из Роспатента вот документ пришел, подготовка ответа будет стоить 25 тысяч. Будем делать?».

Я не буду давать оценку такой ценовой политике, хорошо это или плохо — не мне решать. Но сам я не так не работаю. Более подробно о таких подводных камнях я писал в предыдущей статье, возможно вам будет интересно:
https://vc.ru/legal/62642-chto-nedogovarivayut-yuristy-pri-registracii-tovarnyh-znakov

По срокам регистрации — от 2 до 12 месяцев, в среднем лично по моей практике получается 5-6 месяцев примерно. Тут все зависит от трех факторов:
1) насколько перспективное для регистрации обозначение у предпринимателя
2) насколько правильно и быстро юрист готовит документы
3) повезло или не повезло с экспертизой

Если обозначение перспективное и похожих знаков нет — само по себе такое или поверенный помог доработать обозначение на старте, то скорее всего особых споров с экспертизой Роспатента не возникнет. Значит не придется тратить месяц-два на подготовку ответа и сбор писем-согласий, да и Роспатент не будет потом тратить время на рассмотрение этих документов. В таком случае регистрация идет 4-5 месяцев примерно. Если завяжется спор — то может 7-12 месяцев, по ситуации. Самое долгое — это когда приходится собирать письма-согласия у правообладателей противопоставленных знаков. Например, какой-нибудь большой автомобильный концерн может согласиться подписать согласие, но согласовывать и подписывать они его могут несколько месяцев. Я как-то договаривался о согласии с британским футбольным клубом «Арсенал» — нам в итоге все подписали, но от момента первого контакта до получения оригинала письма на руки прошло полгода.

Если документы сделаны правильно, то скорость регистрации зависит дальше от экспертизы Роспатента. Если в документах есть ошибки, то Роспатент присылает запросы, юрист исправляет ошибки и отправляет исправленные документы назад. Каждый такой обмен документами — это плюс месяц-два к регистрации.

Еще иногда бывает банально вопрос везения. У экспертов Роспатента как и у всех нас есть свои планы, больничные, отпуски и так далее. У меня как-то раз была такая история: заявка попала к эксперту, который не успевал обрабатывать заявки по плану, и когда его коллеги уже разбирали, условно, июньские заявки, он только-только подбирался к своим мартовским. А потом этот эксперт ушел на больничный, а потом уволился из Роспатента. Его заявки распределили по другим экспертам. И получается, у них есть свои заявки по плану, а есть те, которые им переложили от коллеги. В общем, знак был хороший, а регистрация из-за всего этого дела растянулась на 8, кажется, месяцев. И это притом, что мы писали в Роспатент обращения, звонили экспертизе, и все такое.

С другой стороны, регламентный срок экспертизы на рассмотрение заявок — 12 месяцев, поэтому то, что эксперты укладываются в среднем в 5-6 — это на самом деле большая-пребольшая заслуга экспертов и всего Роспатента. В этом плане наш Роспатент впереди большинства ведомств других стран. Для сравнения, когда я регистрировал товарные знаки в Канаде по их национальной процедуре, там регистрация заняла почти два года. В США — те же примерно 6 месяцев.

Иногда бывает так, что все звезды сходятся — и заявку сделали правильно, и обозначение с перечнем подработали так, чтобы не получить предварительный отказ, и заявка попала эксперту, который быстро разбирает свои заявки. Тогда регистрация получается за 3-4 месяца, самое быстрое на моей памяти было два с половиной.

Еще есть возможность официальной ускоренной регистрации — это когда за дополнительные деньги проводится ускоренная экспертиза. Так знак можно зарегистрировать за два месяца. Но я обычно не советую пользоваться этой процедурой, потому что она может не принести пользы, соразмерной стоимости — ускоренная регистрация это плюс 100-200 тысяч к пошлинам за регистрацию (да, сразу на порядок дороже), а польза только в том, что регистрация состоится на несколько месяцев раньше. Да и не факт, что состоится: ускоренная экспертиза — это не гарантия регистрации, она вполне может обернуться ускоренным отказом. Но иногда, конечно, бывают ситуации, когда такая процедура на самом деле нужна. В общем, тут нужно смотреть по ситуации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *